关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

阿尔巴尼亚

AL045-j

返回

Vendimi nr. 786, datë 08.02.2016 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë



PADITËSE I.K , I PADITUR S.S, PERSON I TRETË SH.M DHE Q.SH.P.L.I, VENDIMI NR. 786, datë 08.02.2016, CENIMI I TË DREJTËS SË AUTORIT

Objekti: Detyrimin e palës së paditur të shpërblejë dëmin pasuror dhe moral të shkaktuar nga botimi në mënyrë të padrejtë, nën emrin e tij dhe duke shkelur të drejtën autorit, të shkrimit të botuar nën siglën e Q.SH.P.L.I në shumën totale prej 500.000 lekë. Marrjen e masës së përkohshme nga ana e gjykatës, për konfiskimin e të gjitha kopjeve në qarkullim të këtij manuali. Asgjësimin e fletëve të kopjeve të manualit, e botuar në siglën e Q.SH.P.L.I nga faqe 66-86, me shpenzimet e palës së paditur, S.S.

Gjyqtari: E.P

Fjalët kyçe: E drejtë autori, dëm pasuror, dëm jopasuror, dëmshpërblim, veprim i paligjshëm, faj, lidhje shkakësore, fitim i munguar, cënim i së drejtës së autorësisë, bashkëautorësi, dëm jashtëkontraktor.

Ligji dhe dispozitat ligjore përkatëse: Neni 58 i Kushtetutës. Neni 32/a K. Pr. Civile. Nenet 608, 609, 610, 625 të K. Civil, Nenet 2, 3, 5, 7/b, 10, 12, 13, 16, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129 të Ligjit Nr. 9380, dt. 28. 04. 2005 “Për të drejtat e autorit dhe për të drejtat e tjera të lidhura me të”.

Faktet kryesore: Fillimisht kjo çështje është gjykuar si e tillë nga kjo gjykatë, e cila ka vendosur:“Rrëzimin e kërkesë-padisë si të pabazuar në ligj dhe në prova…”. Pala paditëse ka ushtruar ankim ku gjykata ka vendosur: “Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, por me tjetër trup gjykues”. Ky vendim duhej prishur për shkak të mosformimit të drejtë të ndërgjyqësisë, pasi si palë ndërgjyqëse në këtë gjykim duhet të ishin dhe palët e treta SH.M dhe Q.SH.P.L.I. Ndaj këtij vendimi është ushtruar rekurs në Gjykatën e Lartë e cila ka vendosur: “Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur S.S.” Lidhur me kërkimin e pikës së dytë të objektit të kërkesë-padisë (sigurimin e padisë), gjykata e gjeti këtë kërkim të pabazuar në ligj dhe në prova.

Paditësja në cilësinë e ish-studentes së SH.M ka mbrojtur temën me udhëheqës teme të paditurin S.S. Pala paditëse pretendon se gjatë një seminari është vënë në dijeni të “Manualit .....”, pjesë e të cilit ishte dhe tema “Hetimi....”, e cila ishte pjesë e temës së saj të diplomës, e marrë nga i padituri pa lejen e autores. Sipas paditëses, kjo pjesë e temës së trajtuar nga i padituri ishte e kopjuar në mënyrë të plotë nga ana e tij, pa asnjë ndryshim qoftë edhe strukturor, duke përdorur njëkohësisht të njëjtat referenca dhe footnote në mënyrë identike si ato të përdorura në temën e diplomës së paditëses. Paditësja pretendoi se këtë pjesë të veprës së saj, pala e paditur e ka përdorur edhe në trajnime të tjera, duke marrë edhe shpërblimin që i takonte asaj. Pala paditëse i është drejtuar të paditurit jashtëgjyqësisht që të pushojë cënimin e të drejtës së autorit, por prej këtij të padituri, është refuzuar një fakt i tillë. Paditësja i është drejtuar gjykatës me kërkesëpadi duke pretenduar cënim të së drejtës së autorit.

Pala paditëse pretendon se vepra e saj “temë diplome” është punim orgjinal. Gjithashtu, kjo palë pretendon se i padituri nga ky punim ka nxjerrë të ardhura. Lidhur me provat e paraqitura nga pala e paditur, sipas paditëses i mungonte origjinaliteti dhe gjithashtu edhe fuqia provuese.

I padituri pretendon se nuk rezulton të ketë asnjë provë shkresore që të provohet dëmi që pretendohet, duke arsyetuar se paditësja pranon faktin e bashkëautorësisë, duke ceduar nga autorësia e vetme, por nuk provon dot se cila pjesë e punimit të saj është hartuar me ndihmën e të paditurit në gjykim. Shkrimi është hartuar si produkt i punës kërkimore-shkencore të tij, e materializuar në aktivitetet e mëparshme të tij.

Personi i tretë pretendon: Në lidhje me çështjen objekt shqyrtimi, nga verifikimet e kryera nuk ka qenë depozituar asnjë kërkesë për marrjen e lejes për përdorim apo botim nga palët ndërgjyqëse në proces, as nga udhëheqësi dhe as nga botuesi.

Vendimi1: Gjykata vendosi rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në ligj dhe në prova. Gjykata krijoi bindjen e plotë se nga ana e të paditurit nuk ka pasur cënim të së drejtës së autorit dhe për pasojë ka vendosur rrëzimin e kësaj kërkesëpadie. Gjykata konstatoi se punimi i palës paditëse “Temë diplome” nuk përbënte vepër orgjinale, vërtetuar kjo edhe nga faktet provuese të sjella nga i padituri, i cili provoi se kërkimet shkencore në lidhje me temën në fjalë i kishte kryer shumë kohë përpara se të udhëhiqte paditësen në përfundimin e temës së diplomës. Punimi i tij mbështetej në ekspertizën e mëparshme në këtë fushë, në punime të tjera të mëparshme të të njëjtës temë si dhe në materiale e burime shkencore legale, për të cilat asnjëra nga palët nuk ka të drejtën e autorit. Në këtë mënyrë konkludohet për gjykatën se nuk jemi përpara shkeljes të të drejtës së autorësisë nga pala e paditur ndaj palës paditëse.

Arsyetimi i gjykatës:
Konflikti gjyqësor në fjalë buron nga marrëdhënia juridike e dëmshpërblimit jashtëkontraktor për shkak të cenimit të së drejtës së autorit, sipas nenit 608 dhe 625/a e vijues të K.Civil.
Gjykata arsyeton katër kushtet kumulative që duhet të ekzistojnë që të lindë detyrimi nga shkaktimi i dëmit jashtëkontraktor: të ekzistojë dëmi (që në rastin objekt gjykimi, lidhet me cenimin e nderit dhe personalitetit të personit); b) ekzistenca e paligjshmërisë së veprimit ose mosveprimit; c) ekzistenca e fajit; d) lidhja shkakësore midis veprimit ose mosveprimit dhe pasojës (dëmit) të ardhur.
Veprimi i paligjshëm cilësohet kategori objektive, faji është qëndrimi subjektiv i personit që ka shkaktuar dëmin në raport me veprimin e kundraligjshëm, ndërsa lidhja shkakësore vlerësohet si ekzistenca e lidhjes objektive të drejtpërdrejtë dhe të pavarur nga vullneti i subjektit shkaktar të dëmit. Dëmi nga ana tjetër mund të jetë pasuror ose jo pasuror.
Gjykata në arsyetimin e saj citon ligjin nr. 9380/2008, përkatësisht nenet 2, 3, 4/10, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 39, 118, 120, 121, 122, 127, 128, 129.
Paditësi që ka pësuar këtë dëm, ka legjitimimin aktiv për kërkimin e dëmshpërblimit të dëmit pasuror e jopasuror të pësuar.
Sipas nenit 608 të K.Civil: “Personi që në mënyrë të paligjshme dhe me faj, i shkakton tjetrit një dëm në personin dhe pasurinë e tij, detyrohet të shpërblejë dëmin e shkaktuar”. Kjo dispozitë parashikon faktin juridik njerëzor të sjelljes së paligjshme dhe me faj të një personi që i shkakton dëm një personi tjetër.
Cënimi i të drejtës së autorësisë përbën edhe vetë faktin e paligjshëm që shkakton dëmin në “personin” e të dëmtuarit. Në të drejtat morale të autorit, futen e drejta për autorësinë e veprës, për të vendosur emrin e tij në çdo kopje të veprës, e drejta që të mbetet anonim ose të përdorë një pseudonim, e drejta që të kundërshtojë autorësinë në një vepër, kur kjo është vendosur në mënyrë arbitrare nga dikush tjetër.

Të drejtat morale janë të drejta që i përkasin sferës jopasurore, e shoqërojnë autorin jo vetëm gjatë jetës së tij, por edhe pas vdekjes dhe kanë natyrë personale. Të drejtat ekonomike të parashikuara në ligjin nr. 9380, datë 28.04.2005, janë e drejta e riprodhimit, e shpërndarjes, prezantimit dhe e drejta e shfaqjes së një vepre, sipas parimit të përgjithshëm se autori është edhe pronari i parë i të drejtës së autorësisë në një vepër.
Për të përcaktuar nëse një subjekt, qoftë ky fizik apo juridik është autor i një vepre, duhet që ky person (autori), në krijimin e veprës së tij, të ketë shpenzuar aftësi, gjykim dhe punë, ose seleksionim, gjykim dhe përvojë, ose punë, aftësi dhe kapital.
Për të provuar autorësinë e një vepre duhet të ekzistojnë dy kritere kumulative: Së pari, vepra duhet të jetë një krijim origjinal i autorit; Së dyti, autori duhet të ketë investuar një minimum aftësish gjykimi dhe pune. Të dyja kriteret e mësipërme, duhet të konkurojnë së bashku në të njëjtën kohë.

Me vepër origjinale do të kuptojmë një krijim, i cili nuk ka ekzistuar ndonjëherë më parë ose edhe nëse ka ekzistuar, paraqitet në një formë të re me elemente të reja, që e bëjnë atë të dallohet nga krijimi i mëparshëm. Kurse me vepër të prejardhur, do të kuptohet ajo vepër, e cila mbështetet në një krijim të mëparshëm, por që mbart në vetvete një punë krijuese, që gjithsesi ka natyrë përzgjedhëse dhe sistemimi.

Origjinaliteti i një vepre nuk nënkupton nxjerrjen e diçkaje të re, por vetëm faktin që pretenduesi i të drejtës së autorit nuk duhet t’a kopjojë punën e tij nga një person tjetër, i cili e ka mbështetur krijimin e vet mbi një material tjetër fillestar, të krijuar nga një autor tjetër. Kjo do të thotë se çdo vepër, pavarësisht nga fakti nëse është një krijim origjinal nga e para ose i prejardhur që është mbështetur në një material tjetër fillestar, që të jetë vepër, duhet të karakterizohet nga elemente origjinale, që nuk janë paraqitur më parë nga dikush tjetër.

Origjinaliteti i një vepre qëndron në prezantimin e përpjekjeve krijuese të autorit për të na paraqitur një krijim të ri që nuk është realizuar më parë në kohë, por edhe për të ndryshuar apo përshtatur një vepër që ka ekzistuar, por në kufijtë e një pune serioze, të një përpjekje individuale dhe të një rezultati që sjell një frymë të re apo diçka të re në krijim, duke ruajtur idenë kryesore të veprës.

Dëmi pasuror dhe ai moral, sipas pretendimeve të ngritura, i ka ardhur paditëses për shkak të botimit të padrejtë të veprës së saj në një emër tjetër (veprim i paligjshëm dhe me faj sipas saj). Gjykata çmon se çdokush që kryen një akt që është rezervuar ekskluzivisht për pronarin e të drejtës së autorit, do të shkelë të drejtën e autorit në vepër nëse ai ose ajo nuk ka marrë më parë lejen e pronarit të së drejtës për të kryer këtë akt. E drejta e pronarit të një vepre shkelet, nëse vepra e tij kopjohet dhe kopje të kësaj vepre, nxirren në publik. Gjykata vëren se botimi i veprës, dallon nga publikimi i saj.

Një fakt i tillë i është bërë me dije palës paditëse nga OSBE në shkresën e saj të datës 07 tetor 2011, në përmbajtje të së cilës është përcaktuar se “Manuali...” është një publikim i QPSHLI dhe jo i të paditurit S.S. Botimi i veprës është një marrëdhënie kontraktore, që parashikohet në nenin 40 të ligjit nr. 9380, dt. 28. 04. 2005. Ky nen përcakton edhe kushtet që një vepër të quhet e botuar, ndër të cilat është ekzistenca e tirazhit, pajisja me ISBN identifikuese, etj. Në rastin konkret, nga ana e paditëses nuk është paraqitur ndonjë kontratë botimi, as vërtetim regjistrimi pranë Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit dhe “Manuali...” i sjellë me cilësinë e provës, nuk ka as tirazh, e as ISBN. Paditësja duke iu referuar “Manualit...” pretendon se shkrimi i botuar nga pala e paditur në të, është vepër e saj, e shkëputur nga punimi i saj. Pala paditëse shprehu se i ka kërkuar të paditurit ribotimin e manualit në bashkëautorësi, gjë që u pranua edhe nga pala e paditur, porse ky fakt i ribotimit të Manualit me të dy emrat, nuk prezumon bashkëautorësinë në këtë vepër. Pra, edhe pse kontradiktore në qëndrime, pala paditëse pranon faktin e bashkëautorësisë, duke ceduar nga autorësia e vetme e punimit të kryer në SH.M. Nga ana e palës së paditur S.S u paraqitën në gjykim me cilësinë e provës shkresore, materiale të cilat vërtetojnë faktin se pala e paditur jo vetëm që ka eksperiencë në fushën e trajtimit të viktimave të trafikimit dhe standardit në dhënien e drejtësisë, është ekspert prestigjioz në këtë fushë, por edhe ka shkruar e referuar në seminare shumë kohë përpara datës 11.06.2007, datë në të cilën është bërë publike tema e palës paditëse.

Pala e paditur me anë të akteve shkresore të administruara në cilësinë e provës, provoi përpara gjykatës se “Manuali.. “, është punim i tij dhe mbështetet në ekspertizën e mëparshme në këtë fushë, në punime të tjera të mëparshme të të njëjtës temë si dhe në materiale e burime shkencore legale, për të cilat asnjëra nga palët nuk ka të drejtën e autorit.
Gjykata vëren se ndodhemi përpara autorësisë së një vepre për paditesen, nëse vepra e saj (paditëses), është krijuar para të ashtuquajturës shkelje, gjë që përjashton mundësinë e marrjes së tematikës nga e ashtuquajtura shkelje. Nëse i padituri nuk sjell një shpjegim tjetër bindës lidhur me ngjashmërinë, atëherë gjykata do të bindet lidhur me kopjimin e kryer.
Referuar provave shkresore të administruara në gjykim, gjykata arrin në përfundimin se eksperienca e të paditurit në trajtimin procedural të viktimave të trafikimit sipas standardeve ndërkombëtare, lidhet me përvojën e tij që prej vitit 2004, si gjyqtar. Që nga kjo periudhë e në vazhdim, i padituri është përfshirë me cilësinë e ekspertit në disa aktivitete, ku ka patur referime të shumta të të njëjtës temë dhe natyrë. Për të provuar këtë fakt u administruan gjyqësisht vërtetime të pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme si dhe shkrimet e mbajtura nga S.S.

Në këtë mënyrë konkludohet për gjykatën se nuk jemi përpara shkeljes së të drejtës së autorësisë nga pala e paditur ndaj palës paditëse.

Në rastin e çështjes objekt gjykimi, rezulton se nuk vërtetohet lidhja shkakësore materiale ndërmjet sjelljes së paligjshme e me faj të palës së paditur, në formën e hartuesit të mëparshëm të materialit dhe dëmit pasuror dhe jopasuror të pretenduar si të shkaktuar paditëses. Ky dëm jo vetëm që mbeti i paprovuar gjyqësisht me anë të provave shkresore të depozituara nga paditësja, por edhe nuk ka asnjë lidhje shkakësore me ndonjë nga veprimet e kryera nga i padituri, për sa kohë që në gjykim u provua se ky i paditur në cilësinë e udhëheqësit të temës së paditëses, e ka hartuar shumë kohë më parë se kjo palë, shkrimin objekt gjykimi.

Gjithashtu nga interpretimi i pg. II të nenit 608 të K.Civil rezulton se, është i padituri, ai që ka barrën e provës (onus probandi), për të provuar faktin se nuk ka faj në dëmin që i është shkaktuar paditësit, si rezultat i veprimit të tij. Ky është një përjashtim nga rregulli i sanksionuar në nenin 12 të K.Pr.Civile.

Në rastin konkret, e dëmtuara nuk arriti të provonte në gjykim shkaktimin e dëmit moral me anë të prezumimit të thjeshtë se, botimi i materialit i ka shkaktuar paditëses dëm moral në kuptim të dispozitës së sipërcituar. Për sa kohë që ky material është punim i përbashkët i saj dhe të paditurit (fakt i cili provohet gjyqësisht nga administrimi i shumë materialeve të tjera të ngjashme të hartuara nga i padituri si autor në një periudhë të mëparshme), pretendimi i kësaj pale për sa i përket dëmit moral të shkaktuar, mbeti i paprovuar gjyqësisht.

Në parim, përveç prezumimit të thjeshtë mbi ardhjen e pasojës morale të cënimit të personalitetit dhe emrit të mirë në shoqëri, për caktimin e masës së dëmshpërblimit, gjykata mban parasysh se çdo individ qoftë ky person fizik apo juridik, ka personalitetin e tij, unik dhe të ndryshëm nga të tjerët. Prandaj, edhe shkalla e vuajtjes së pasojave dhe masa konkrete e dëmshpërblimit, mund të ndryshojë rast pas rasti. Për këtë qëllim, gjykata shqyrton edhe rrethana konkrete të çështjes për të çmuar së pari shkallën efektive të dëmit të shkaktuar dhe, në lidhje me të, natyrën e faktit të paligjshëm apo rrezikshmërinë e saj, nëse përbën vepër penale, shkallën e fajësisë dhe në tërësi mënyrën e sjelljes së shkaktuesit të dëmit në raport me ngjarjen dhe personat e cënuar, natyrën e së drejtës së cënuar dhe të pasojave të shkaktuara nga fakti i paligjshëm, kushtet subjektive të të dëmtuarit, si rëndësia që ka ai në shoqëri dhe në rrethin e gjyqtarëve, juristëve dhe studentëve të SH.M dhe shkalla individuale e ndjeshmërisë ndaj cënimit të pësuar, si dhe rrethanat që lidhen me kushtet sociale dhe ekonomike të të dëmtuarës, por pa cënuar në këtë rast parimin kushtetues të barazisë para ligjit dhe të ndalimit të diskriminimit të njeriut për shkak të gjendjes sociale, ekonomike, etj., në zbatim të nenit 18/2 të Kushtetutës. Shuma e dëmshpërblimit për dëmin moral, për shkak të natyrës subjektive dhe të brendshme të tij, nuk mund të llogaritet mbi tabela dhe skema të parallogaritura vetëm për këtë qellim. Prandaj, gjykata e cakton atë mbështetur në parimin e dhënies së drejtësisë sipas bindjes së saj të brendshme, të formuar nga shqyrtimi i të gjitha rrethanave të çështjes në tërësinë e tyre, duke u mbështetur edhe në kritere eventuale normative të zbatueshme sipas natyrës të së drejtës të cënuar ose, në mungesë të tyre, në kritere dhe elemente vlerësimi të konsoliduar nga praktika gjyqësore në zgjidhjen e çështjeve analoge ose në përvoja përkatëse jashtëgjyqësore, duke patur gjithnjë parasysh zhvillimin aktual ekonomik e social të vendit, përfshirë vlerën e parasë në ekonominë kombëtare.

Në rastin konkret, Gjykata vëren se, nga provat e paraqitura në proces, nuk rezultoi që paditësja të ketë pësuar një dëm pasuror, pakësim të pasurisë së saj, por as edhe fitim të munguar. Do të ndodheshim përpara një dëmi me karakter pasuror nëse punimi i saj «temë diplome », do të ishte në shitje dhe kjo e fundit do të ishte pakësuar nga nxjerrja në shitje e Manualit të të paditurit, fakte të cilat në të vërtetë nuk ekzistojnë.

Në konceptin e palës paditëse, veprimet e paligjshme dhe me faj të palës së paditur konsistojnë në botimin e shkrimit, publikuar në periudhën qershor-korrik të vitit 2008, pa respektuar të drejtën e saj të autorit, që kjo e fundit e kishte fituar nëpërmjet publikimit të temës, në 11.06.2007. Teorikisht, veprimi i paligjshëm dhe me faj, janë kritere komplementare në ekzistencën e institutit të shkaktimit të dëmit, ku të dy kanë të bëjnë me sjelljen e dëmtuesit, por paligjshmëria është kategori objektive, ndërsa faji është kategori subjektive e veprimit të dëmtuesit. Këto kritere duhet të egzistojnë në mënyrë kumulativo-plotësuese dhe duhet të provohen nga pala kërkuese. Në përgjegjësinë jashtëkontraktore do të kuptohet veprim i paligjshëm, sjellja e subjektit të dëmit që konsiston në veprim (commissio) ose mosveprim (ommissio), që cënon një marrëdhënie të posaçme të së drejtës private të mbrojtur posaçërisht me ligj. Që ky veprim ose mosveprim të konsiderohet i paligjshëm në këtë kuptim, duhet që të provohet marrëdhënia e ligjshme e cila ka prodhuar të drejta pasurore dhe morale për palën paditëse, të drejta këto që janë cënuar nga veprimi i palës së paditur. Ky provim është i paplotë pasi njëkohësisht me paligjshmërinë e veprimeve, paditësi duhet të provojë edhe fajin, i cili zakonisht, në rastet e përgjegjësisë jashtëkontraktore shfaqet në formën e dashjes ose pakujdesisë së rëndë, element i cili mbeti krejtësisht i paprovuar gjyqësisht.

Nga ana e palës së paditur, u sollën në proces prova shkresore të cilat vërtetojnë faktin se pala e paditur jo vetëm që ka eksperiencë në fushën e trajtimit të viktimave të trafikimit dhe standardit në dhënien e drejtësisë, por edhe që ka shkruar e referuar në seminare, shumë kohë përpara datës 11.06.2007, datë që është bërë publike tema e palës paditëse. Në këto kushte, gjykata çmoi se pretendimi i palës paditëse lidhur me cënimin e të drejtës së autorësisë së saj dhe dëmit të shkaktuar si rezultat i kësaj shkelje, është i pambështetur në ligj e në prova e si i tillë duhet rrëzuar.


1 Nga verifikimi i kryer në faqjen online të Gjykatës së Apelit, nuk rezultojnë të dhëna për ankim ndaj vendimit.